Принятие наследства и ответственность по долгам наследодателя - Студенческий научный форум

XII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2020

Принятие наследства и ответственность по долгам наследодателя

Ульянский В.А. 1
1Южно-Уральский государственный университет (научно-исследовательский университет) филиал в г. Миассе
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Актуальность изучения вопросов принятия наследства связана с тем, что произошедшие в нашем обществе изменения в социально-экономической и политической сфере, утверждение института частной собственности, предопределили развитие законодательства о наследовании.

Следует признать, что всегда и во все времена людей интересовали вопросы о юридической судьбе принадлежащей им собственности после их смерти, а также - о получении имущества в наследство. Каждый человек рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ему в силу закона или завещания, необходимо наследовать имущество, т.е. становиться наследником, и единожды – с неизбежностью становиться наследодателем.

Наследственное право – одна из сложнейших отраслей российского права. Знание некоторых норм наследственного права, в частности касающихся принятия наследства, способов принятия наследства, сроков принятия наследства помогут Вам избежать многих проблем, а также разрешить проблемы, которые возникли, например, в виду не обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства в установленный законом 6-месячный срок для принятия наследства.

Наследственные правоотношения регулируются частью третьей Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу 1 марта 2002г., в которую включен раздел «Наследственное право».

Право на наследство (право наследования) возникает у наследников независимо от их воли на основании юридических фактов, с которыми связано открытие наследства и фактов, с которыми связано призвание определенных лиц к наследованию либо по завещанию, либо по закону. Субъективное право наследования выражается в возможности принять наследство или отказаться от наследства.

Завершением развития наследственного правоотношения является момент, когда наследник становится субъектом тех прав и обязанностей, которые имел наследодатель, что именуется "принятием наследства".

Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, участником которых при жизни был наследодатель.

Приобретение наследства выступает как нормативно установленная юридическая процедура. Для приобретения наследства оно должно быть принято наследником. Исключение сделано только для выморочного имущества; для приобретения такого имущества принятия наследства не требуется.

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Это необходимо понимать не как обязанность наследников, которая лишает их права выбора, а как необходимое условие «замены» наследодателя наследниками. Так как свобода принятия наследства наследниками является принципом наследственного правопреемства. Таким образом, все вышеизложенное обуславливает актуальность темы настоящей курсовой работы.

Объектом представляется правоотношения, возникающие в связи с принятием наследства.

Предметом исследования являются нормы ГК РФ, регламентирующие порядок, основания, способы и сроки принятия наследства, а также проблемы реализация указанных институтов в судебной практике.

Цель исследования курсовой работы – анализ современных теоретических источников о понятии института «принятия наследства», а также анализ норм ГК РФ и судебной практики о принятии наследства.

Исходя из обозначенной цели, в ходе исследования были поставлены следующие задачи:

­– дать понятие и общую характеристику института принятия в российском гражданском праве;

– проанализировать нормативно - правовое регулирование процедуры принятия наследства;

– исследовать нормы ГК РФ о сроках и способах принятия наследства;

– рассмотреть и проанализировать правовые аспекты ответственности наследника по долгам наследодателя;

Практическая значимость исследования, проведенного в курсовой работе, заключается в том, что полученные выводы и сделанные обобщения развивают ряд положений гражданского и гражданско–процессуального права.

Научная и практическая новизна курсовой работы состоит в том, что с современных демократических позиций предпринята попытка комплексного историко-правового анализа вопросов, ответственности по долгам наследодателя.  

Задачи исследования определили структуру курсовой работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.

Методология работы – это приемы, способы, подходы, для познания предмета работы и получения научных результатов. К ним относятся общеправовые методы: исторический метод, формально-юридический метод, метод сравнительного исследования, метод анализа.

Первая глава посвящена изучению общих положений об институте наследования, изучена история наследственного права в РФ, законодательная база наследственных правоотношений, дано понятие основных категорий наследственного права.

Во второй главе раскрыт порядок осуществления наследственных прав по закону ответственность по долгам наследодателя.

В заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме, определяются основные направления совершенствования действующего законодательства.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

§1.1 Сущность принятия наследства

В пункте 2 статьи 1110 ГК РФ устанавливается, что наследование регулируется ГК РФ и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, - иными нормативными актами.

Наследственное право - институт гражданского права. Поэтому основная масса законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих наследование, является источниками гражданского права. Вместе с тем отдельные положения о наследовании содержатся в нормах иных отраслей права: финансового, земельного и др.

Общими основаниями наследования являются наследование по закону и завещанию. Наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми. Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя закон требует определенной формы завещания. Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не может.

Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства. Институт "принятие наследства" (традиционный для отечественного наследственного права) не совпадает по своему содержанию с институтом "приобретение наследства". Последний шире по своему содержанию, ибо включает в свой состав как принятие наследства, так и переход в порядке наследования по закону выморочного имущества в собственность Российской Федерации, а также сводится не только к мероприятиям, связанным с собственно принятием наследства, но и охватывает отношения:

по отказу от наследства;

связанные с отказом от завещательного отказа;

по оформлению свидетельства о праве на наследование;

по охране наследства, хотя и относящиеся к переходу имущества в порядке наследования, но не возникающие собственно в процессе принятия наследства.

Основные положения о приобретении наследства установлены в ст. 1152 ГК РФ. Приобретение наследства - это переход наследственной массы наследодателя к наследнику. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Необходимым условием приобретения наследства является принятие его наследником, исключение в этом отношении представляет собой переход выморочного имущества в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Согласно ст. 1151 ГК РФ выморочным имущество умершего считается в случае, если:

отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;

никто из наследников не имеет права наследовать;

все наследники отстранены от наследования;

никто из наследников не принял наследства;

все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Нормы ГК РФ императивно устанавливают, что по общему правилу для приобретения наследства как единого целого, состоящего из вещей, иного имущества, а также имущественных прав и обязанностей, наследство должно быть принято наследником. Иначе говоря, последний должен:

а) ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретет наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей);

б) принять наследство одним из способов, предусмотренных в ст.1153 ГК РФ;

в) принять наследство в сроки, установленные законом.

Лишь при переходе выморочного имущества в собственность Российской Федерации акта принятия наследства не требуется: считается, что Российская Федерация приобрела наследство в силу ст.1151 ГК РФ. В практике возник вопрос: можно ли говорить о приобретении наследства, о принятии наследства в случаях, когда выморочное имущество передается, например, субъекту Российской Федерации в связи с федеральным законом? Нет, в этом случае происходит не приобретение наследства, а переход права собственности на имущество от одного субъекта (т.е. Российской Федерации) к другому (в данном случае субъекту Российской Федерации). Однако сама Российская Федерация именно приобрела наследство.

Характеризуя правила п.2 ст.1152 ГК РФ, нужно учитывать следующее:

1) «наследник может принять как наследство в целом, так и его часть. Если наследник принял хотя бы часть наследства, то считается, что он принял все причитающееся ему наследство, из чего бы оно ни состояло (т.е. и права, и обязанности, и вещи, и иное имущество) и где бы оно ни находилось»;

2) наследник может быть призван к наследованию одновременно по ряду оснований;

а) по завещанию и по закону;

б) по завещанию и в порядке наследственной трансмиссии;

в) в результате открытия наследства.

Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Принятием наследства обеспечивается достижение результата наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной массы.

Принятие наследства является правовым средством, используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства, поэтому как правомочие оно входит в состав субъективного наследственного права наследования, а как фактический акт является сделкой, т.е. действием, порождающим правовые последствия.

Принятие наследства - это волевой акт, в котором находит свое выражение желание наследника. Он является и может быть только односторонним актом, поскольку представляет собою выражение воли только одного лица - наследника, поэтому не требует участия или согласия других лиц и не обращен к кому-либо конкретно. Однако этот акт влечет за собой ряд правовых последствий в отношении как самого наследника, так и иных лиц (других наследников, кредиторов наследодателя и др.).

Принятие наследства - это добровольный акт, поэтому никто не может, не изъявив своего согласия, считаться принявшим наследство. Содержание акта принятия наследства сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него.

Принятие как односторонняя сделка является волеизъявлением. Волеизъявление это направлено на приобретение наследства в целом, а не на отдельные имущественные права, принадлежавшие наследодателю.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абзац 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

В силу принятия наследник вступает в права наследодателя и на такое имущество, которое не находится в месте открытия наследства, а может быть, и вообще еще не обнаружено. Наследник, принимающий наследство, тем самым как бы объявляет ко всеобщему сведению, что он желает стать преемником во всем имуществе наследодателя. И если в отдельных случаях наследник фактически ограничивается наличием других наследников, то все же акт принятия наследства имеет в виду все наследственное имущество, а не направлен на те или иные доли этого имущества либо на те или иные отдельные предметы, входящие в его состав. Поэтому принятие наследства недробимо. Если наследник все же изъявит намерение принять только часть наследства, то такое принятие должно рассматриваться как принятие всего наследства.

Наследник, принимая наследство, может стать обладателем лишь определенной части наследства, если он окажется не единственным наследником во всем наследстве. В момент принятия наследства наследник выражает намерение принять наследство как согласие с наследованием в той части, какая будет ему причитаться в зависимости от итогов правопреемства, обусловленных обстоятельствами, влияющими на долю участия наследника в наследовании: непринятием кем-то наследства, отказом от наследства, принятием наследства всеми призванными наследниками и др.

В абзаце 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ содержится законодательная новелла, что при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, закону или в порядке наследственной трансмиссии и т.п.) он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Подобного положения в ранее действовавшем законодательстве не существовало. Однако приведенная формулировка закона однозначно не может быть признана корректной. Уже само по себе введенное указанной нормой понятие множественности оснований наследования противоречит ст. 1111 ГК РФ, которой установлено только два основания наследовании: по завещанию и по закону. Данный перечень является исчерпывающим, никаких иных оснований наследования не существует. Например, не допускается наследование по договору; не может быть учтено при оформлении наследственных прав намерение наследодателя передать наследнику имущество, если последний документ не может быть признан завещанием, и т.п.

Подобная конструкция данной нормы нередко приводит к спорам в нотариальной и судебной практике, когда наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, изъявляет нотариусу желание отказаться от наследования по закону на имущество, оставшееся незавещанным, но при этом принять наследство в порядке ст. 1149 ГК РФ и, таким образом, получить в качестве обязательной доли часть завещанного имущества, полагая, что наследование по закону и наследование обязательной доли - разные основания наследования. Это возникает в случаях, когда незавещанным остается имущество, не представляющее особой ценности, неликвидное и т.п. Согласившись с фактом существования множественности оснований наследования, следует признать правомерность изложенной позиции. Однако с этим невозможно согласиться хотя бы потому, что предложенный порядок оформления наследственных прав противоречил бы самой ст. 1149 ГК РФ, согласно которой право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся части наследственного имущества.

Наследование в порядке ст. 1149 ГК РФ является наследованием по закону, поэтому наследник, принимающий наследство в виде обязательной доли, не может отказаться от наследования по закону имущества, оставшегося незавещанным.

Принятие безусловно и безоговорочно. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается (абзац 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Например, нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться (за исключением призвания наследника к наследованию по разным основаниям); нельзя принять наследство, но не принять на себя долги наследодателя и т.п.

Принимая наследство, наследник может не знать о конкретном составе наследственного имущества, размере долговых обязанностей наследодателя, других имеющихся наследниках, принятии ими наследства, месте его нахождения и других обстоятельствах, которые потребуют от наследника определенных усилий и затрат для управления имуществом, осуществления права собственности, исполнения обязательств. Однако и в этом случае наследник не вправе выдвигать каких-либо условий и делать какие-то оговорки относительно принятия наследства.

Принятие наследства должно осуществляться каждым наследником в отдельности, поскольку право на наследство является субъективным гражданским правом каждого наследника в отдельности и осуществляется каждым из них самостоятельно, по своему усмотрению, в том числе путем принятия наследства. Принятие наследства выражает волю и намерение исключительно того наследника, которому принадлежит право на наследство. Поэтому принятие наследства одним наследником не может быть распространено на других наследников (п. 3 ст. 1152 ГК РФ). Это правило находит свое продолжение в других правилах, в соответствии с которыми наследник признается пропустившим срок для принятия наследства, даже если другие наследники приняли наследство, и может принять наследство по истечении установленного срока, однако лишь с согласия остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ).

«Принятие наследства и отказ от наследства - односторонние сделки, совершаемые наследниками. Причем и принятие, и отказ от наследства действуют с обратной силой во времени». Это значит, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследование имущества, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).

§ 1.2 Способы и сроки принятия наследства

Для того чтобы право на принятие наследства было осуществимо на подготовительном этапе, необходимо наличие ряда условий: соответствующие нормы права, в которых заложены определенные возможности осуществления этого права, правосубъектность гражданина. Это статичный этап, стадия состояния.

Для наступления следующей стадии - формирования субъективного права - необходимы действия, юридические факты, которые персонифицируют потенциальную возможность, заложенную в объективном праве, то есть действия, которые индивидуализируют эту возможность по отношению к конкретному лицу. Субъективное право на принятие наследства формируется внесением конкретного лица в состав наследников по завещанию, то есть совершение односторонней сделки наследодателем в данном случае является решающим юридическим фактом в формировании права на принятие наследства. На данном этапе осуществляется секундарное право наследодателя на составление завещания.

Момент возникновения данного субъективного права совпадает с установлением смерти наследодателя, объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим или установления судом факта смерти наследодателя.

Субъективное право на принятие наследства по закону возникает в момент открытия наследства, в момент установления факта смерти наследодателя, обнародования завещания, определения круга наследников, призываемых к наследованию, установления долей наследства. Оно формируется наличием соответствующей родственной или установленной законом соответствующей связи (отношения свойства), а также решающим юридическим фактом (смертью наследодателя, объявлением суда безвестно отсутствующего гражданина умершим или установлением судом факта смерти наследодателя).

Таким образом, стадия формирования права носит объективный характер, поскольку в этот период действуют внешние по отношению к субъекту факторы. Составление завещания - односторонняя сделка, которую совершает наследодатель, ответного, встречного волеизъявления для ее совершения не требуется. При наследовании по закону и по завещанию право также формируется вне зависимости от волеизъявления будущего правообладателя.

Следующей стадией, а в узком смысле первой собственно реализационной, является так называемая стадия установления права. На этом этапе происходит осознание самим правообладателем имеющихся у него возможностей принять наследство либо отказаться от него. Это ключевая стадия в любом механизме осуществления гражданских прав. С этого момента наследник уясняет содержание данного права и осознает несколько возможностей реализации права.

Решающим движущим стимулом для формирования очередного этапа реализации является волеизъявление правообладателя, то есть волеизъявление участника является необходимой системной связью между стадиями установления права и процедурной реализацией данного права. Здесь наиболее явно прослеживается действие принципа диспозитивности: от того, какое решение примет субъект, зависит содержание следующего этапа осуществления - процедур и иных юридически значимых действий правообладателя.

Если правообладатель принимает решение принять наследство, то следующая стадия механизма реализации будет представлять собой процедуру подачи по месту открытия наследства нотариусу либо уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства (ст. 1153 ГК РФ). Следует отметить, что для реализации этого права необходимо наличие нескольких процедур: подача заявления о принятии наследства, рассмотрение этого заявления соответствующими должностными лицами и непосредственно процедура выдачи свидетельства о праве на наследство.

Далее на стадии фактического и юридического осуществления права происходит принятие решения компетентного органа, должностного лица об официальном признании субъекта наследником и выдача наследнику свидетельства о праве на наследство.

В момент получения соответствующего документа правообладатель юридически реализует свое право на принятие наследства. Действительным, реальным осуществлением данного права является факт использования имущества наследодателя. Это стадия фактической и юридической реализации права на принятие наследства.

Впоследствии в зависимости от того, что наследуется, возникает либо право собственности (иное вещное право), либо личное неимущественное право (например, право на опубликование произведения), либо обязательственное право или обязательство и в действие вступают соответствующие механизмы осуществления уже вновь возникших прав.

Если наследник, не совершая никаких юридических процедур, совершает действия, направленные на сохранение или целесообразное использование принадлежащих наследодателю вещей (например, наследник забрал вещи наследодателя, хотя в течение непродолжительного времени проживал в доме наследодателя или в его квартире и использовал его вещи), то после стадии установления субъективного права наступает стадия фактической реализации права, совмещающаяся с процедурной стадией (юридически значимые действия субъекта, направленные на реализацию данного права), то есть в данном случае юридически значимым является факт реального владения имуществом наследодателя.

Иной состав стадий механизма осуществления права на принятие наследства в случае нарушения этого права.

В случае спора возникает стадия защиты права, в течение которой суд решает вопрос о том, имело ли место принятие наследства. В результате происходит юридическая реализация права на принятие наследства, выраженная соответствующим решением суда, либо не происходит реализации данного права, если суд счел притязания иных лиц на принятие наследства справедливыми.

Но возможна и реализация данного права в форме фактического или юридического отказа от принятия наследства. То есть на этапе установления права субъект выбирает реализацию права в форме отказа от принятия наследства. В этом случае процедурная стадия реализации имеет иное содержание: либо наследник фактически не принимает наследство с помощью бездействия (непринятие в течение шести месяцев), либо совершает действия, которые прямо указывают на нежелание принять наследство (юридический отказ от принятия наследства). Юридический отказ от принятия наследства должен быть выражен в подаче в нотариальную контору или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления об отказе от наследства (ст. 1159 ГК РФ).

Таким образом, в механизме реализации субъективного права, в том числе на принятие наследства, следует различать следующие стадии:

1) стадия предпосылок;

2) стадия формирования субъективного права;

3) стадия осознания субъектом своего права и его уяснение (понимание);

4) процедурная (юридическая) стадия реализации субъективного права;

5) стадия юридического и фактического осуществления права, т.е. получения материального или нематериального блага от реализации права;

6) факультативный элемент - стадия защиты нарушенного права (механизм защиты права).

Наиболее распространенным и надежным с точки зрения удостоверения прав наследника способом вступления в наследство является подача наследником нотариусу или иному уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу (например, консулу в соответствии со ст. 45 действующего в настоящее время Консульского устава СССР, утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 июня 1976 г.) заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Такое заявление подается нотариусу или иному должностному лицу по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Оно может быть подано наследником нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу лично, или передано другим лицом, или переслано по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована. Представляется, что при передаче заявления о принятии наследства другим лицом его полномочия на передачу такого заявления должны быть подтверждены в выданной наследником доверенности (обратим внимание, что речь идет о полномочии другого лица именно на передачу заявления в порядке ч. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ, о непринятии наследства от имени наследника в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1153 и п. 3 ст. 185 ГК РФ подпись наследника на заявлении о принятии наследства может быть засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Кроме того, подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, могут быть засвидетельствованы начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; подписи военнослужащих могут быть засвидетельствованы командиром соответствующей части или соединения; подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, могут быть засвидетельствованы начальником соответствующего места лишения свободы; подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, могут быть засвидетельствованы администрацией этого учреждения или руководителем соответствующего органа социальной защиты населения, а также его заместителем.

На заявлении наследника о принятии наследства, принимаемом нотариусом, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса (ст.62 Основ законодательства о нотариате, п.23 Приказа Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации"); которое подается либо лично заявителем, либо передается другим лицом, либо пересылается по почте. При этом нужно учесть, что:

- если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление, нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указываются сведения о наследнике;

- если заявление передается другим лицом или пересылается по почте, то подпись наследника на нем должна быть засвидетельствована нотариусом (должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, должностным лицом консульского учреждения) либо лицом, которое вправе удостоверить доверенности. В противном случае наследнику предлагается выслать надлежаще оформленное заявление либо лично явиться в нотариальную контору (к соответствующему должностному лицу) и подать заявление (п.23 Приказа от 15 марта 2000 г. № 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации"). При отказе лично явиться (либо надлежащим образом оформить заявление) считается, что заявление не подано.

Наследник вправе вступить в наследство и через представителя. В этом случае:

а) представитель должен быть уполномочен доверенностью, оформленной в соответствии со ст.185 ГК РФ;

б) в доверенности должно быть специально предусмотрено, что представитель вправе принять наследство от имени наследника;

в) законные представители наследника (например, родители несовершеннолетнего) могут принять наследство от его имени и без доверенности.

Такая доверенность может быть удостоверена только нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна).

Второй способ вступления в наследство заключается в совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Перечень таких действий, приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, является открытым и может быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями, способными создать презумпцию наличия у наследника намерения принять наследство путем совершения таких действий. Сказанное означает, что если наследник, например, оплатил за свой счет долги наследодателя, то предполагается, что он сделал это не из альтруистических побуждений, а имея целью выразить, таким образом, свою волю к принятию наследства. Однако эта презумпция может быть опровергнута, при этом бремя ее опровержения возлагается на заинтересованное в этом лицо.

Предусмотренный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ способ принятия наследства фактическими действиями не исключает впоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями, факт принятия наследства может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ст. 247 ГПК РФ).

По общему правилу следует исходить из того, что наследник (совершивший действия, указанные в п.2 ст.1153 ГК РФ) принял наследство. Лишь если будет доказано обратное (в т.ч. и в судебном порядке, например, по заявлению заинтересованных лиц), фактическое принятие наследства не будет считаться совершенным.

О том, что наследник фактически принял наследство, должны свидетельствовать совершенные им действия: само по себе намерение их совершить не означает, что наследство принято. Перечень таких действий указан в п.2 ст.1153 ГК РФ неисчерпывающим образом: могут иметь место и другие реально совершенные действия наследника. Главное, чтобы из их характера было видно, что наследство принято.

Безусловно, наследник считается принявшим наследство, если он:

1) вступил во владение или управление наследственным имуществом (например, вселился в жилой дом, приступил к эксплуатации транспортного средства, передал акции депозитарию);

2) принял меры по сохранению наследственного имущества (например, нанял охранников, принял меры против притязаний на наследственное имущество со стороны третьих лиц);

3) оплатил за свой счет (но не за счет наследства) долги наследодателя. При этом не играет роли ни размер долгов, ни число кредиторов;

4) получил от третьих лиц денежные средства, причитавшиеся наследодателю (на момент открытия наследства). В практике возник вопрос: может ли наследник получить денежные средства, право на которые у наследодателя появилось после его смерти (например, если банк начислил ему проценты на вклад)? Да, правила ст.1153 ГК РФ этому не препятствуют.

Сроки вступления. Наследство может быть принято одним из способов, указанных в ст.1153 ГК РФ, в течение 6 календарных месяцев.

Отсчет упомянутого срока исчисляется со следующего дня после даты открытия наследства. День открытия наследства (упомянутый в ст.1154 ГК РФ) определяется по правилам ст.1114 ГК РФ.

Если наследство открыто в день предполагаемой гибели гражданина-наследодателя, то оно может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен умершим. При этом нужно учесть, что в соответствии с п.1 ст.1114 ГК РФ при объявлении гражданина умершим днем открытия наследства считается:

- либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим;

- либо день смерти, указанный в решении суда. Дело в том, что в соответствии с п.3 ст.45 ГК РФ в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его

предполагаемой гибели, о чем указывает в решении суда. В связи с изложенным выше возникает вопрос: нет ли противоречий между правилами ст.45, 1114 ГК РФ, с одной стороны, и правилами п.1 ст.1154 ГК РФ с другой? Безусловно, определенное противоречие налицо. Почему-то в п.1 ст.1154 ГК РФ законодатель говорит о том, что в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда (в то время как и ст.45 ГК РФ и ст.1114 ГК РФ предписывают в этих случаях исходить из дня смерти, указанного в решении суда).

Впредь до устранения отмеченного несоответствия необходимо руководствоваться правилами ст.1154 ГК РФ: они имеют характер специальных, а правила ст.45 и 1114 ГК РФ характер общих.

Специфика правил п.2 ст.1154 ГК РФ состоит в том, что они подлежат применению лишь постольку, поскольку право наследования возникло вследствие того, что:

а) наследник (который должен был получить наследство по завещанию или по закону) отказался (в соответствии с правилами ст.1157-1159 ГК РФ) от наследства;

б) упомянутый наследник был отстранен от наследства по основаниям, предусмотренным в ст.1117 ГК РФ. Дело в том, что в ст.1117 ГК РФ речь идет не только об отстранении от наследства, но и о случаях, когда наследник не может наследовать ни по закону, ни по завещанию (например, если он своими умышленными противоправными действиями способствовал призванию себя к наследству). Отстранить от наследства гражданина может лишь суд (по требованию заинтересованных лиц, если наследник злостно уклонялся от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя,). В связи с этим неясно, имел ли законодатель (в п.2 ст.1154 ГК РФ) в виду всех недостойных наследников или только отстраненного от наследства.

Лица, призываемые к наследству, при отказе (отстранении) наследника:

а) вправе принять наследство в общеустановленном порядке (предусмотренном ст.1153 ГК РФ);

б) могут принять наследство в течение шести месяцев, исчисляемых со следующего дня после дня возникновения у такого лица права наследования (например, дня вступления в законную силу решения суда об отстранении первоначального наследника).

Правила п.2 ст.1154 ГК РФ распространяются на лиц, которые вправе наследовать лишь в случае непринятия наследства другим наследником. Последний может:

а) отказаться от наследства (в соответствии с правилами ст.1157-1159 ГК РФ);

б) фактически не принять наследство;

Лицо, у которого возникло право наследования, может принять наследство:

а) одним из способов, предусмотренных в ст.1153 ГК РФ;

б) в течение трех календарных месяцев отсчет которых начинается со следующего дня после окончания 6-месячного срока, установленного в п.1 ст.1154 ГК РФ.

В связи с тем, что в п.3 ст.1154 ГК РФ речь идет только о случаях непринятия наследства другим наследником, распространяются ли правила этого пункта и на случаи отстранения наследника от наследства? По-видимому, законодатель именно это и имел в виду. Однако необходимо исходить из буквального текста п.3 ст.1154 ГК РФ, а в них речь идет только о случаях именно непринятия наследства самим наследником, а не о случаях его отстранения. Поэтому невозможно дать на этот вопрос положительный ответ.

К лицам, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другим наследником, в частности, относятся:

а) наследники второй очереди (например, полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя). Дело в том, что они призываются к наследованию по закону при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследуемого имущества.

б) наследники третьей - восьмой очереди при наследовании по закону: дело в том, что и эти наследники призываются к наследованию, в частности, при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

в) так называемые подназначенные наследники, если завещатель их подназначил;

г) лица, призванные к наследству при так называемом приращении наследственных долей.

По общему правилу заявление необходимо подавать нотариусу государственной нотариальной конторы. Дело в том, что систематическое толкование ст.35, 38 ОЗН показывает, что именно нотариусы государственной нотариальной конторы вправе выдавать свидетельства о праве на наследство: к ним же следует обращаться и с заявлением о принятии наследства либо о выдаче такого свидетельства.

Необходимо обратить внимание на то, что Верховный Суд РФ разъяснил:

- поскольку закон устанавливает 6-месячный срок для принятия наследства, судам следует при рассмотрении дел о наследовании применительно к п.4 ст.214 ГПК РФ приостанавливать производство до истечения этого срока;

- что под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие имущества, понимаются любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплата налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов и т.п. При этом следует иметь в виду, что указанные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другим лицом в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Предусмотренный в п. 1 ст. 1155 ГК РФ шестимесячный срок для обращения в суд является сокращенным сроком исковой давности, поскольку посредством такого обращения наследник защищает свое, оспариваемое другими наследниками, право на принятие наследства.

Принятие наследства по истечении установленного срока

Правила п.1 ст.1155 ГК РФ охватывают случаи, когда был пропущен установленный в ст.1154 ГК РФ срок для принятия наследства. В соответствии с ними упомянутый срок восстанавливается:

а) исходя из заявления лица, пропустившего срок, в суд по месту открытия наследства. Такое заявление вправе подать лица:

- которые относятся как к наследникам по закону, так и к наследникам по завещанию, и которые пропустили общий 6-месячный срок, предусмотренный в п.1 ст.1154 ГК РФ;

- право наследования которых возникло вследствие отказа другого наследника от наследства (либо вследствие его отстранения от наследства судом), если такой наследник пропустил 6-месячный срок со дня возникновения у него права наследования, предусмотренный в п.2 ст.1154 ГК РФ;

- для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, если они пропустили 3-месячный срок, предусмотренный в п.3 ст.1154 ГК РФ;

б) лишь по решению суда. Суд рассматривает заявление о восстановлении срока в порядке искового производства;

Суд может восстановить срок принятия наследства, если наследник:

а) не знал и (по конкретным обстоятельствам дела) не должен был знать (например, жил в другом городе, не поддерживал отношений с родственниками) об открытии наследства. При этом, пока не доказано обратное, лицо считается "не знавшим": в данном случае действуют общие правила ст.10 ГК РФ (о том, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от добросовестности лица, они предполагаются);

б) пропустил этот срок по уважительным причинам. Перечень таких причин разнообразен (например, наследник болел длительное время, выполнял особое задание Правительства РФ за рубежом);

в) подает в суд заявление о восстановлении срока в течение 6 месяцев после отпадения причины пропуска срока. Факт отпадения причины заявитель должен доказать любыми средствами, предусмотренными в ст.49-78 ГПК РФ.

ГК РФ исходит из того, что в судебном порядке признается и само принятие наследства судом (это новелла, т.к. в ст.547 ГК РСФСР 1964 "Продление срока для принятия наследства" такой нормы не было). При этом суд: а) определяет доли всех наследников в наследственном имуществе. Суд, безусловно, связан:

- либо волей завещателя (при наследовании по завещанию);

- либо правилами ст.1141-1150 ГК РФ (при наследовании по закону);

б) при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника, указанные в п.3 ст.1155 ГК РФ. Принятие этих мер должно быть мотивировано, а в резолютивной части решения необходимо указать их конкретный характер и виды. Цель таких защитных мер одна - обеспечить такому наследнику получение причитающейся ему доли в наследстве;

Выданные ранее свидетельства о праве на наследство (если они уже были выданы ранее) должны признаваться судом недействительными (в т.ч. и дополнительные свидетельства.

Нормы ГК РФ содержат существенное изъятие из общих правил п.1 ст.1155 ГК РФ.

В соответствии с ними условиями для такого внесудебного принятия наследства являются:

а) наличие письменного согласия всех остальных наследников. Речь идет

о наследниках, которые уже приняли наследство в установленном порядке;

б) если хотя бы один из наследников не дает согласия то внесудебный порядок признания лица принявшим наследство не применяется;

Они также предусматривают, что письменное согласие:

а) может быть дано в присутствии нотариуса. В этом случае подлинность подписей лиц, давших письменное согласие, не требует нотариального засвидетельствования (п.23 Приказа № 91);

б) может быть дано и в отсутствие нотариуса (имеется в виду нотариус, которому подается письменное соглашение и заявление о принятии наследства). В этом случае подписи наследников, давших письменное согласие, должны быть засвидетельствованы нотариусом (или должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, или должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за рубежом). Такое письменное согласие может быть направлено нотариусу и по почте. Интересен вопрос: допускается ли использование при этом электронно-цифровой подписи? Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" не предусматривает использование такой подписи в процессе принятия наследства и в наследственных правоотношениях. Не предусмотрено это и в ст.64 Основ законодательство о нотариате (а также в Инструкции от 19.03.96, Приказе № 91);

Если письменное согласие наследников дано, то это служит основанием:

а) для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве наследства (оно выдается в соответствии со ст.1162 ГК РФ). По общему правилу оно аннулируется именно тем нотариусом, который его выдал. Лишь при невозможности этого (например, если нотариус, выдавший свидетельство, погиб) руководитель нотариальной конторы может поручить аннулирование ранее выданного свидетельства другому нотариусу;

б) для выдачи нового свидетельства о праве на наследство. И здесь нужно отметить, что по общему правилу новое свидетельство выдается тем нотариусом, который выдал предыдущее;

Если на основании свидетельства о праве на наследство к моменту составления и удостоверения письменного прошла государственная регистрация прав на недвижимость (в соответствии со ст.12-18 Закона о недвижимости), то постановление нотариуса об аннулировании свидетельства и новое свидетельство о праве на наследство являются:

а) основанием, чтобы внести соответствующие изменения в Единый реестр государственной регистрации. В данном случае необходимо руководствоваться непосредственно нормами ст.1155 ГК РФ, ибо они имеют приоритет .

Правила п.3 ст.1155 ГК РФ касаются случаев, когда наследник принял наследство не в соответствии со ст.1154 ГК РФ (т.е. в общеустановленные для принятия наследства сроки,), по правилам ст.1155 ГК РФ (т.е. либо в соответствии с решением суда, указанным в п.1 ст.1155 ГК РФ, либо в соответствии с письменным согласием, указанным в п.2 ст.1155 ГК РФ) и предусматривают, что такой наследник имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с нормами:

а) ст.1104 ГК РФ (о возврате наследнику другими наследниками неосновательного обогащения в натуре ст.1104 ГК РФ);

б) ст.1105 ГК РФ (о возмещении стоимости неосновательного обогащения; дело в том, что не всегда возможно вернуть наследнику имущество в натуре: в этом случае другие наследники обязаны возместить его стоимость, ст.1105 ГК РФ);

в) ст.1107 ГК РФ (о возмещении потерпевшему неполученных доходов: наследник вправе требовать от других наследников доходы, которые они получили или должны были извлечь. При этом на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты, предусмотренные в ст.395 ГК РФ, ст.395, 1107 ГК РФ);

г) ст.1108 ГК РФ (о возмещении наследникам (у которых ранее находилась часть имущества, подлежащая передаче новому наследнику) затрат на имущество, подлежащее возврату ст.1108 ГК РФ);

Дает наследнику указанное право (воспользоваться нормами ст. , 1105, 1107 и 1108 ГК РФ), если в письменном соглашении, заключенном между наследниками, не предусмотрено иное.

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ ПО ЗАКОНУ

§ 2.1 Проблемы применения на практике, порядок наследования по закону и очередность наследования

Как уже отмечалось ранее, на основании ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наряду с этим ГК РФ указывает в качестве оснований наследования и иные обстоятельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства, направленный отказ от наследства, наследование в качестве подназначенного наследника и т.п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования. Чаще всего в том случае, если покойным не был составлен завещательный документ (завещание), наследство распределяется по правилам, определенным законом (ГК РФ). В данном случае применяется очередь наследников, которая составляется из родственников умершего наследодателя. Их позиция в данном списке зависит от близости родственных уз по отношению к умершему (степень родства). Очередность наследования предусмотрена Разделом V ГК РФ.

В соответствии со ст. 1141 ГК РФ: Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (пункт 1 ст.1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ)1.

Таким образом, каждая следующая ступень такой родственной лестницы получает права на наследство тогда, когда все родственники, стоящие на предыдущей:  не имеются;  лишены права на наследство либо отстранены от него в силу своей недостойности;  отлучены от наследства по воле умершего, согласно особому пункту завещательного документа;  не приняли наследство;  произвели отказ от него.

Первоочередным правом наследования обладает ребенок, муж или жена покойного, а также его мать и отец. Ребенок является первоочередным наследником даже в том случае, если он незаконнорожденный, или тогда, когда умерший был лишен прав родителя на основаниях, определенных соответствующим законом. Кроме того, наследующим считается такой ребенок, который родился в трехсотдневный срок после того, как произошла смерть наследодателя, при условии его прижизненного зачатия. Мать и отец же покойного, в случае отстранения их от прав родителей, не имеют права на наследство. Дети детей являются наследниками представительского права.

Такое право вступает в силу тогда, когда законный наследователь умер до того, как наследство было открыто, или вместе с человеком, наследство которого распределяется. В таком случае долю такого родственника получают уже его наследники. Если у умершего была, например, единственная дочь, и она погибла вместе с ним, то три ее сына получат полный объем наследства в равных долях. Дети же тех наследников, которых сам умерший лишил наследственных прав, на него также не могут рассчитывать, как и дети наследников, признанных недостойными2.

Второе очередное наследственное право остается за братьями и сестрами умершего, в том числе сводными, его бабушками и дедушками с обеих сторон, а также по представительному праву – дети братьев или сестер. Третье очередное наследственное право принадлежит братьям и сестрам отца и матери покойного, в том числе и сводным, с передачей по представительскому праву наследства их детям. На четвертой ступени лестницы наследования располагаются дедушки и бабушки родителей умершего, на пятой – внуки и внучки, дедушки и бабушки соответственно четверостепенному родству, а на шестой – родственники пятого колена. Все дети вышеперечисленных также имеют представительские права3.

Кроме всего вышеперечисленного, стоит обратить внимание на то, что приемные дети и родители имеют такие же права, как и родные, со всеми вытекающими обстоятельствами и соответственным представительским правом их отпрысков. Статья 1150 ГК РФ предполагает особенные права супругов наследодателей. В соответствии с этими правилами, супруг получает не только часть наследства, но и половину всего общего имущество, которое было приобретено во время брака4.

Также по особенным правилам происходит принятие наследства лицами, которые находились на обеспечении у покойного. Они получают наследство соответственно своей родственной степени, вместе с остальными родственниками такой категории, а сами в это время должны быть разделены по двум категориям.

К первой относятся такие иждивенцы, которые имеют наследственное право согласно законным основаниям. Они, согласно статьям 1143–1145 ГК РФ, могут получить наследство даже в том случае, если не обладают такими родственными узами с умершим, какими обладают родственники, получающие наследство согласно очередности. Для этого существует два условия – их нетрудоспособность и обеспечение их покойным на протяжении года до смерти. Вторую же составляют такие обеспеченцы, которые не имеют права наследовать по закону. Они также могут стать наследниками, но только в том случае, если жили совместно с покойным год до того, как он умер. Кроме того, такие люди получают самостоятельные права наследования как родственники восьмой ступени5.

Рассмотрим на примере:

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе Шелюгиной Л.А. на решение Выселковского районного суда Краснодарского края от <...>, которым отказано в удовлетворении иска Шелюгиной Л.А. к Устич Ю.А. о признании права на долю в праве собственности на жилой дом, земельный участок в порядке наследования,

Установила:

Устич А.В. являлся собственником жилого дома, земельного участка общей площадью <...>, расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, <...>. Устич А.В. <...> умер.

Шелюгина Л.А. обратилась в суд с иском к Устич Ю.А. – сыну наследодателя о признании права на долю в праве собственности на жилой дом, земельный участок в порядке наследования, ссылаясь на то, что с <...> она проживала с наследодателем одной семьей, вела совместное с ним хозяйство, пользовалась жилым домом как своим собственным, несла расходы по его содержанию, обрабатывала земельный участок и фактически приняла причитающуюся ей на основании ст. 1149 ГК РФ обязательную долю в наследстве.

Кроме того, с <...>. ей была установлена бессрочно вторая группа инвалидности, ко дню открытия наследства она являлась нетрудоспособной и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении.

Просила суд признать право на долю в наследстве в виде 1/2 доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок, уменьшив долю Устич Ю.А. в наследственном имуществе с целого до 1/2.

Устич Ю.А. иск не признал.

Решением Выселковского районного суда Краснодарского края от 09 октября 2015 года в иске отказано. В апелляционной жалобе Шелюгина Л.А. просит решение отменить, ссылаясь на то, что судом не дана оценка показаниям свидетелей, допрошенных по ее ходатайству, и подтвердивших ее нахождение на иждивении Устич А.В. более года до его смерти; судом не учтено в качестве доказательства иждивенчества ее нетрудоспособность; ссылаясь на ошибочность вывода суда об отсутствии у наследодателя материальной возможности для предоставления ей систематической помощи.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителя Шелюгиной Л.А., судебная коллегия не находит оснований к отмене решения суда.

В соответствии с положениями ст. 1149 ГК РФ, суд на основании представленных по делу доказательств, пришел к обоснованному выводу об отсутствии у Шелюгиной Л.А. права на получение обязательной доли в наследстве, открывшемся после смерти Устич А.В., поскольку получение обязательной доли в наследстве в порядке ст. 1149 ГК РФ возможно при наличии завещания, которое Устич А.В. не составлялось.

При оценке доказательств, представленных Шелюгиной Л.А. в подтверждение нахождения ее на иждивении Устич А.В. не менее года до его смерти, суд учел разъяснение п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», и пришел к обоснованному выводу, что ни показания свидетелей, ни размер пенсии Шелюгиной Л.А. не могут служить безусловным основанием для признания ее иждивенцем Устич А.В. при отсутствии доказательств наличия материальной возможности у Устич А.В. для предоставления ей полного содержания или такой систематической помощи, которая была для нее постоянным и основным источником средств к существованию.

Руководствуясь ст.328 ГПК РФ, судебная коллегия определила:

Решение Выселковского районного суда Краснодарского края от

09 октября 2015 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу Шелюгиной Л.А. – без удовлетворения6.

Таким образом, наследование по закону определено положениями ГК РФ, которые закрепляют очередность наследования. В законодательстве закрепляется четыре ступени очередности наследования по закону, в которых есть свои особенности. Так, по особенным правилам происходит принятие наследства лицами, которые находились на обеспечении у покойного.

§ 2.2 Право на обязательную долю в наследстве и ее размер

Распорядиться своим имуществом на случай смерти граждане могут только путем составления завещания. Таким образом, и реализуется законодательный принцип о свободе завещания.  Однако свобода граждан в составлении завещания ограничивается установленными гражданским законодательством РФ правилами об обязательной доле в наследстве. 

 Обязательная доля в наследстве – это часть наследства, которую указанные в законе граждане вправе требовать передать им независимо от выраженной в завещании воли наследодателя.  Право на обязательную долю наследства имеют несовершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные супруг (супруга) или родители наследодателя, а также его иные нетрудоспособные иждивенцы.  При этом как нетрудоспособных лиц закон конкретизирует:

– любых несовершеннолетних детей;

– граждан, достигших возраста 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин, который дает им право для получения ими трудовой пенсии по старости;

– лиц, которым установлена инвалидность с первой по третью группы7.

 Факт нахождения на иждивении может быть признан вне зависимости от степени родства с наследодателем (наследники со второй по седьмую очереди) при условии, что они получали от умершего на протяжении не менее года до его смерти полное содержание либо систематическую помощь.  При этом такое содержание или помощь со стороны наследодателя должны были быть для них постоянным и основным источником средств к существованию, несмотря на то, что данные граждане могли получать собственный заработок, пенсии, стипендии либо иные выплаты.

 Иждивенцами также признаются и граждане, которые не входят в круг наследников с первой по седьмую очередь, при условии, что ко дню смерти наследодателя они были нетрудоспособными, а также на протяжении не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Однако среди этого правила есть исключение, заключающееся в том, что не имеют права на обязательную долю в наследстве иждивенцы наследодателя или нетрудоспособные граждане, которые являлись получателями ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем – плательщиком ренты8.

Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которая причиталась бы гражданину при наследовании им по закону в случае, если такой гражданин, либо ничего не наследует по завещанию, либо положенная ему часть завещанного и незавещанного имущества меньше этой доли.  Расчет обязательной доли в наследстве производится исходя из стоимости всего имущества, принадлежавшего наследодателю (как завещанного, так и не завещанного), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, а также его исключительных прав.  При этом учитываются все наследники по закону, призванные к наследованию, в том числе и наследники по праву представления, а также наследники по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после его смерти.

 Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется, в первую очередь, из той части наследственного имущества, которая не завещана. 

В случае если все наследственное имущество завещано, либо незавещанная часть имущества недостаточна для удовлетворения права на обязательную долю в наследстве, то данное право удовлетворяется из части завещанного имущества.  При разрешении споров о праве на обязательную долю в наследстве суды, учитывая имущественное положение лиц, имеющих право на обязательную долю, могут уменьшить ее размер либо вообще отказать в ее присуждении. Такое случается, если при признании права на обязательную долю наследнику по завещанию невозможно будет передать имущество, которым он пользовался при жизни наследодателя для проживания (например, квартира, дом, дача или иное жилое помещение), либо использовал это имущество как основной источник средств к существованию (например, орудия труда), а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, данным имуществом при жизни наследодателя не пользовался9.

Следует отметить, что получение причитающейся обязательной доли в наследстве является правом, но не обязанностью граждан, имеющих право на такую долю.  То есть, если наследник не потребовал выделения ему обязательной доли в наследстве, то он имеет право наследовать незавещанную часть наследственного имущества как наследник по закону соответствующей очереди.

 Законом не допускается отказ от обязательной доли в наследстве в пользу других наследников, как по завещанию, так и по закону любой очереди, в том числе в пользу граждан, которые призваны к наследованию по праву представления.

Таким образом, право на обязательную долю наследства  имеют  несовершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные супруг (супруга) или родители наследодателя, а также его иные нетрудоспособные иждивенцы. Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которая причиталась бы гражданину при наследовании им по закону в случае, если такой гражданин, либо ничего не наследует по завещанию, либо положенная ему часть завещанного и незавещанного имущества меньше этой доли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были рассмотрены понятие и правовое регулирование наследования. Подводя итог работе, можно сделать следующие выводы.

Изучение истории российского наследственного права показало, что наследование является одним из древнейших правовых институтов.

На протяжении всего своего существования, наследственное право претерпевало изменения, которые отражали веяния времени. Эти изменения в основном касались порядка и очередности наследования, правил об обязательной доле в наследстве, допустимости или отрицания самой возможности наследовать, пределов, в которых делается возможным завещательное распоряжение.

Наследственное право входит в число основных прав человека, гарантируемых Конституцией Российской Федерации.

Институт наследования является естественным продолжением конституционной охраны прав личности, включая собственность, продолжением этой охраны за пределами жизни отдельного.

В настоящее время в России институт наследования приобретает все большее значение. С ростом частной собственности и благосостояния людей необходимы гарантии защиты частной собственности и возможности передачи имущества по наследству. В связи с чем, необходимо дальнейшее развитие и совершенствование законодательства, регулирующего наследственные правоотношения.

В ходе анализа действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок наследования по закону необходимо выделить следующие недостатки нормативно-правового регулирования, требующие проработки и учета при внесении изменений в ГК РФ.

Предложение об определении супружеской доли в случае смерти одного из супругов.

Законодательно установлено:

ГК РФ:Статья 1150. Права супруга при наследовании

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя, в силу завещания или закона, право наследования, не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

Недостатки:

Не решен вопрос об определении размера супружеской доли в случае смерти одного из супругов. Статья 256 ГК РФ для целей определения этих долей содержит бланкетную норму – отсылает к семейному законодательству. Однако Семейный кодекс Российской Федерации не устанавливает каких-либо правил определения доли пережившего супруга и, соответственно, наследственной доли. Он регулирует лишь вопросы раздела общего имущества супругов при их жизни.

В настоящее время указанная проблема решается только на уровне Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации при наследовании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, но никак не регулируется законодательно.

Предложение:

В статью 256 ГК РФ добавить пункт, в котором будет определяться размер супружеской доли в случае смерти одного из супругов, а так же конкретизировать положения ст. 256 ГК РФ не только на случаи определения режима общей собственности супругов при их жизни, но и на определение доли общей собственности супругов при смерти одного из них.

Обоснование:

Данное предложение позволит определять размер супружеской доли в случае смерти одного из супругов, а так же предотвращать проблемы в вопросах вступления в наследство, определения имущества, входящего в состав наследства.

Предложение о необходимости установления срока, в течение которого наследник должен опровергнуть факт принятия им наследства.

Законодательно установлено:

ГК РФ: Статья 1153. Способы принятия наследства

1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 настоящего Кодекса.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Недостатки:

Законодательно не регулируются случаи, когда наследник наследство не принимает и не отказывается от него в установленном порядке. При этом отсутствует срок, а также не регламентированы последствия подобного поведения наследника. Статьей 1154 ГК РФ установлен только срок для принятия наследства.

Предложение:

Целесообразно установить указанный срок симметрично сроку, установленному статьей 1154 ГК РФ для принятия наследства. Воплотить в жизнь указанное предложение можно дополнив пункт 2 статьи 1153 ГК РФ следующими словами: «если наследник в течение срока, установленного статьей 1154 настоящего Кодекса, не заявит нотариусу по месту открытия наследства или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностном лицу об отказе от наследства и совершит действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, он считается принявшим наследство».

Обоснование:

Внесение указанных изменений позволит уточнить алгоритм принятия наследства в случае бездействия наследника, а также побудить наследника совершить действия по принятию наследства, либо по отказу от него.

Предложение об ограничении размера доли в наследстве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя при наличии иных наследников.

Законодательно установлено:

ГК РФ: Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 - 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они с наследодателем или нет.

2. К наследникам по закону относятся граждане, которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Недостатки:

Размер доли в наследстве нетрудоспособных иждивенцев не ограничен. Из предусмотренных ГК РФ восьми очередей, подвижностью обладает только одна – восьмая очередь, а именно – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые, в соответствии со ст. 1148 ГК РФ, могут не являться родственниками умершего, что может ущемлять интересы наследников по закону по ГК РФ, поскольку по ГК РФ иждивенцы наследуют наравне с наследниками призываемой очереди (ст. 1148 ГК РФ).

Предложение:

С целью повысить защищенность прав наследников по закону в системе национального наследственного права РФ, предлагается ограничить размер доли в наследстве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя при наличии иных наследников, т.е. заимствовать положения ст. 1063 ГК РБ, а именно при наличии других наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, однако не более одной четвертой части наследства. При отсутствии у умершего других наследников указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в равных долях.

Обоснование:

Данное предложение повысило бы защищенность прав родственников наследодателя и уменьшило бы негативные последствия повышения статуса иждивенцев (в т.ч. в случаях, когда такие лица не состояли с наследодателем в семейных отношениях).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Законы и иные нормативные акты

Конституция РФот 12 декабря 1993 года // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 30.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. –1994. – № 32.

Земельный кодекс Российской Федерации» от 25октября 2001 года № 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 89.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2015. – №27.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 71.

Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс, 2016.

Федеральный закон от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс, 2016.

Федеральный закон от 08 мая 1996 года № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс, 2016.

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года) // Российская газета.­ 1995.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Информационно-правовая система Гарант, 2016.

Народный комиссариат юстиции РСФСР. Постановление от 12 декабря 1919 года. Руководящие начала  по  уголовному  праву  Р.С.Ф.С.Р.  [Электронный ресурс] URL:http://pravo.levonevsky.org/baza/sovie/sssr7311.htm (дата обращения: 26.02.2016).

Учебники, учебные пособия

Абраменков, М.С. Высшее судебное толкование отечественного наследственного закона / М.С. Абраменков // Наследственное право. – 2013. – №1. – С. 4 – 9.

Антимонов, Б.С., Граве, К.А. Советское наследственное право. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2003. – С. 26.

Ананьева, К.Я., Хлыстов, М.В. Наследодатель как участник наследственных правоотношений // Наследственное право. – 2015. – № 3. – С. 12 – 15.

Блинков, О.Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // Наследственное право. – 2014. – № 4. – С. 3 – 6.

Вавилин, Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав / Е.В. Вавилин // Наследственное право. – 2010. – №1. – С. 7 – 9.

Гражданское право / под общ. ред. С.С. Алексеева. – М.: Проспект; Екатеринбург; Институт частного права, 2009. – 528 с.

Гражданское право. Том 3. / под ред. А.П. Сергеева – М.: Проспект, 2010. – 800 с.

Гражданское право. Том II / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; «ИНФРА–М». – 2010. – 608 с.

Дмитриев, М.А. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия в российском гражданском законодательстве / М. А. Дмитриев // Юридический мир . – 2012. – № 10 (190). – С. 45 – 47.

Калугин, Д.Е. Наследование по праву представления / Д.Е. Калугин // Нотариус. – 2012. – № 3. – С. 22 – 24.

Кирилловых, А.А. Прием наследства и отказ от него: правовые позиции и некоторые проблемы правоприменительной практики // Законодательство и экономика. – 2015. – № 4. – С. 26 – 35.

Кирилловых, А.А. Юридическая природа наследования и наследственное правоотношение // Наследственное право. – 2015. – № 3. – С. 37 – ­40.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая / под ред. С.А Степанова // Информационно-правовая система КонсультантПлюс, 2016.

Лантух, А. В. Права пережившего супруга при наследовании по закону // Молодой ученый. – 2015. – №5. – С. 354–356.

Малкин, О.Ю. Лица, призываемые к наследованию по закону // Наследственное право. – 2014. – № 4. – С. 14 – 21.

Наследственное право / под ред. Р.Ю. Закирова, Я.С. Гришиной, М.М. Махмутовой. – М.: Дашков и К, 2010. – 288 с.

Наследственное право / под ред. В.В. Гущина, В.А. Гуреева. – М.: ЭКСМО, 2009. – 620 с.

Настольная книга нотариуса / под ред. П.В. Крашенинникова, Т.И. Зайцевой, Б.М. Гонгало, В.В. Яркова, Е.Ю. Юшковой. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 664 с.

Омарова, У. А. Основные институты наследственного права России и степень отражения в них принципа социальной справедливости: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – М. – 1999. – С. 25.

Родионова,  О.М. К вопросу о правовой природе принятия наследства / О.М. Родионова // Нотариус. – 2011. – № 2. – С. 26 – 28.

Рудьман, Д.С. К вопросу об очередности при наследовании по закону через призму семейного законодательства // Российская юстиция. – 2015. – №9 – С. 13 – 15.

Седова, Н.А. О некоторых условиях реализации права на наследство // Власть Закона. – 2015. – № 2. – С. 77 – 83.

Ханси, Д.В. Исторические аспекты наследовании (в  советской и современной России) // Молодой ученый. – 2014. – №12. – С. 217–224.

Шилохвост, О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве / О.Ю. Шилохвост. – М.: Норма. – 2012. – 272 с.

Шукшина, Ж.А. Право наследования и конституционные принципы равенства и справедливости / Ж.А. Шукшина // Вопросы теории и практики российской правовой науки: сборник статей VII Международной научно–практической конференции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2011. – С. 334– 336.

Судебная практика

Апелляционное определение Краснодарского Краевого суда от 19 января 2016 года по делу № 33–271/2016» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс, 2016.

ПРЕЗИДИУМ ВС СССР УКАЗ от 14 марта 1945 «О наследниках по закону и завещанию». [Электронный ресурс] URL:http://www.lawrussia.ru/texts/legal_861/doc861a837x645.htm (дата обращения: 15.02.2016).

Статьи и научные публикации

Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве? // Электронный журнал «Азбука права» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс, 2016.

Монахов, А.Б. Отдельные вопросы наследования по закону и судебная практика // Вестник БФУ им. И. Канта . – 2012. – №9. – С.43–49.

Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? // Электронный журнал «Азбука права» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс, 2016.

Как делится имущество при наследовании по закону? // Электронный журнал «Азбука права» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс, 2016.

1 Алешина, А.В., Косовская, В.А. Наследники по закону и очередность их призвания к наследству в Российской Федерации и зарубежных странах // Общество. Среда. Развитие (Terra Huma№a). 2010. №1. С.3.

2 Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? // «Электронный журнал «Азбука права» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 2016.

3 Вавилин, Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав / Е.В. Вавилин // Наследственное право. 2010. № 1. С. 7 – 8.

4 Рудьман, Д.С. К вопросу об очередности при наследовании по закону через призму семейного законодательства // Российская юстиция. 2015. № 9. С. 14.

5 Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? // Электронный журнал «Азбука права» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 2016.

6 Апелляционное определение Краснодарского Краевого суда от 19 января 2016 года по делу № 33-271/2016// Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 2016.

7 Родионова, О.М. К вопросу о правовой природе принятия наследства / О.М. Родионова // Нотариус. 2011.

№ 2. С. 27.

8 Абраменков, М.С. Высшее судебное толкование отечественного наследственного закона / М.С. Абраменков.// Наследственное право. 2013. № 1. С. 5-6.

9 Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве? // «Электронный журнал «Азбука права» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 2016.

45

Просмотров работы: 233